<< Пред. стр.

стр. 36
(общее количество: 38)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>

фирмы и качества ее товаров. Использующее чужой товарный знак лицо паразитирует
на чужом труде, дискредитирует доброе имя другого лица, продавая свой товар
сомнительного качества под его товарным знаком. Поэтому в рыночной экономике
пиратство в отношении любых объектов интеллектуальной собственности, а в особенности,
товарных знаков является серьезным гражданско-правовым правонарушением, административным
правонарушением, а также уголовным преступлением.
Использование чужого товарного знака опасно для широкого круга потребителей,
так как не гарантируется качество и безопасность реализуемых товаров.
2. Следует учесть, что одной только разработки товарного знака недостаточно
для его использования. В отношении казахстанских и иностранных предпринимателей
признается действительность только зарегистрированного товарного знака. Уполномоченным
для регистрации товарного знака государственным органом является патентный
орган (организация; далее - патентное ведомство). Исключение из правила о
регистрации установлено в отношении так называемых общеизвестных товарных
знаков. Например, владельцы всемирно известных знаков "Кока-Кола", "Мерседес",
"Адидас" могут и не регистрировать свои знаки в Казахстане. Патентное ведомство
не примет к рассмотрению заявки на регистрацию этих обозначений, поданные
иными, чем фирмы - обладатели этих знаков, лицами.
Пункт второй ст. 1024 отсылает к специальному законодательству. Кроме
упомянутого выше Закона о товарных знаках, действуют утвержденные патентным
ведомством и зарегистрированные Министерством юстиции РК "Правила составления
и подачи заявки на регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства".
Причин для отказа в регистрации того или иного обозначения в качестве
товарного знака достаточно много, перечислим основные. В частности, ст. 6
и 7 Закона о товарных знаках указывают абсолютные и иные основания отказа
в регистрации в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой
государственные гербы, флаги и эмблемы; сокращенные или полные наименования
международных или межправительственных организаций; официальные контрольные,
гарантийные и пробирные клейма, печати; олимпийскую символику; награды и другие
знаки отличия, или сходных с ними до степени смешения; вошедших во всеобщее
употребление как обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми
символами и терминами; указывающих на вид, качество, количество, свойство,
назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства и сбыта;
представляющих натуральное или схематическое изображение товаров, на которые
испрашивается регистрация; представляющих собой исключительно цвет; являющихся
ложными или способными ввести в заблуждение относительно товара и его изготовителя;
противоречащих по своему содержанию общественным интересам, принципам гуманности
и морали и некоторые другие основания.
Регистрируемый товарный знак должен обладать определенным уровнем новизны,
хотя явно это требование в Законе о товарных знаках не сформулировано. Причем
новым товарный знак должен быть новым не только по отношению к другим сходным
знакам, но и иным средствам индивидуализации.
В качестве "иных оснований для отказа в регистрации" Закон о товарных
знаках в ст. 7 упоминает, в частности, случаи, когда регистрация может нарушить
права обладателей иных объектов интеллектуальной собственности - зарегистрированных
товарных знаков, промышленных образцов, фирменных наименований, охраняемых
личных неимущественных (имя, фамилия, псевдоним) и авторских (названия произведений
и их фрагменты) прав.
Если нарушены эти требования при регистрации товарного знака, то такая
регистрация может быть признана в судебном порядке недействительной. В целях
оперативного решения вопроса о действительности, а также облегчения рассмотрения
этих довольно сложных споров судами, Закон о товарных знаках вводит досудебное
рассмотрение соответствующих заявлений Апелляционным советом Патентного ведомства.
В случае несогласия с решением Апелляционного совета лицо может обжаловать
его решение в суде (ст.41).
Решение указанного совета и суда по поводу регистрации являются особыми
основаниями прекращения регистрации товарного знака. Кроме них, имеются и
нормальные основания прекращения действия правовой охраны, в частности, вследствие
истечения 10 летнего срока действия свидетельства и непродления этого срока
на очередные десять лет, заявления владельца свидетельства на товарный знак
о досрочном прекращении его действия, ликвидации юридического лица - правообладателя
(статьи 23, 24 Закона о товарных знаках).
3. В результате регистрации товарного знака в соответствии с требованиями
Закона о товарных знаках заявитель получает Свидетельство о регистрации товарного
знака, действующее 10 лет. Особенность охраны товарных знаков в том, что это
свидетельство может быть продлено неограниченное количество раз на 10 лет.
Имеются товарные знаки, например на отдельные сорта швейцарского шоколада
и сыра, французские духи и туалетную воду, а также флаконы под них, английский
текстиль и пр., которые продолжают охранять в десятках стран вот уже в течение
двух столетий. Довольно часто оригинальное изделие охраняется вначале как
изобретение или промышленный образец, затем, после истечения сроков для охраны
такого рода объектов, переводятся в разряд товарных знаков и охраняются практически
бессрочно.

III. Наименование места происхождения товара

1. Известными примерами наименований места происхождения товаров являются
"Шампанское" - газированное вино, названное по наименованию провинции Франции;
"Алматинский апорт" - особый сорт яблок, произрастающий в предгорьях Алатау;
минеральная вода "Сарыагаш" из источников в одноименном районе Южно-Казахстанской
области; "Гжель" особо расписанная посуда из дерева и т.д. Эти примеры помогают
понять определение наименования места происхождения товара, которое дается
в ст.1033 ГК. Чтобы использовать наименование места происхождения, необходимо,
чтобы особые, уникальные качества товара (вкус, запах, качество, удобство,
долговечность и пр.) зависели бы от особых природных условий этого географического
места (подземные источники в Сарыагаше), либо от особой квалификации мастеров
(г.Гжель, сталь из г. Дамаск).
Понимая, что эти особые свойства являются важнейшим фактором спроса на
конкретные товары, в целях защиты интересов потребителей в получении оригинального
качественного товара введена правовая охрана наименований места происхождения
товара. Суть ее заключается в том, что патентное ведомство регистрирует наименование
места происхождения при обращении к нему первого из производителей, находящихся
в конкретном географическом объекте, а также право данного субъекта пользоваться
этим наименованием. Затем патентное ведомство предоставляет такое право использования
наименования любому производителю, находящемуся в данном объекте и отказывает
тем, кто производит аналогичный товар, но не находится в данном географическом
объекте. Иными словами, производитель минеральной воды из Караганды никак
не должен получить право использования наименования "Сарыагаш" на бутылках
со своей продукцией.
Вместе с тем, ряд таких обозначений употребляются настолько долго, что
в языке и сознании многих народов они ассоциируются с товарами определенного
вида, например: чешское пиво, русская водка, швейцарский сыр, ткань болонья,
ружье винчестер и пр. Такие обозначения не регистрируются в качестве наименований
места происхождения и принадлежат всем, кто пожелает их использовать.
Наименования места происхождения товаров и товарный знак близки по сути
выполняемых в товарном обороте функций и поэтому вся процедура подачи заявки
на регистрацию, экспертизы, выдачи свидетельства о праве пользования, признания
его недействительным определяется Законом о товарных знаках.
2. Наименование места происхождения является как бы объектом общего пользования
для всех производителей конкретной продукции, находящихся в данном географическом
объекте. Они могут объединиться и зарегистрировать свое право совместно, но
могут сделать это и по отдельности (п.2 ст. 1034 ГК), суть и объем прав от
этого не меняется. Следует отметить, что солидарность производителей оригинальных
товаров по охране своего права на использование наименования места происхождения
товара желательна для потребителей, так как является дополнительной гарантией
от производства поддельных товаров (например, минеральной воды "типа Сарыагаш").
Объем исключительных прав обладателя свидетельства на наименование места
происхождения товара более узок, чем у обладателя исключительного права на
товарный знак. Полномочия в отношении наименования изложены в ст. 1034 ГК
и ст. 37, 38 Закона о товарных знаках. Они сводятся к его использованию прежде
всего на товарах и их упаковке, в рекламе и пр. Возможности отчуждения, совершения
каких - либо иных сделок с наименованием места происхождения у правообладателя
нет. В этом главная особенность режима использования наименования места происхождения
и основное отличие от правомочий в отношении товарного знака.
У обладателя права пользования наименования места происхождения товаров
нет обязанности использования наименования, как у владельца права на товарный
знак. В этом отличие нового Закона о товарных знаках от ранее действовавшего
Закона о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях места происхождения
товаров от 18 января 1993 г. В соответствии со ст. 24 прежнего Закона о товарных
знаках любое заинтересованное лицо могло подать в патентное ведомство заявление
об аннулировании регистрации права пользования наименованием места происхождения
товара в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет. Такое
заявление рассматривалось Апелляционным советом патентного ведомства, решение
которого могло быть обжаловано в суд. Смысл изменения этого правила вполне
понятен - степень монополии, и, следовательно, объем исключительных прав на
пользование наименованием места происхождения товара гораздо меньше объема
аналогичных правомочий владельца права на товарный знак. К тому же и правом
на наименование места происхождения товара, как мы уже отметили, могут пользоваться
одновременно несколько правообладателей.

Комментарий к Разделу VI.
"Наследственное право"

В регулировании наследственных правоотношений ГК установил ряд новых
положений. Указанные отношения урегулированы ст.ст. 1038-1084 ГК (главы 57-60).
При применении норм наследственного права возникают проблемы уяснения содержания
рассматриваемых норм, связанные с новеллами в ГК и особенностями законодательства
РК, оказывающими влияние на наследственные права субъектов правоотношений.
Рассмотрим некоторые из них.

1. Общие положения о наследовании (глава 57)

1.1. Субъекты наследственных отношений

Наследование - это переход имущества умершего гражданина (наследодателя)
к другому лицу (лицам) наследнику (наследникам). Субъектами наследственных
правоотношений являются наследодатель и наследники. Наследодателями и наследниками
по закону могут быть только физические лица, наследниками по завещанию могут
быть любые субъекты гражданских правоотношений: физические лица, юридические
лица, государство.
Состояние гражданства физического лица и национальная принадлежность
юридического лица влияют на наследственные права только в случаях, предусмотренных
законодательными актами. В частности, иностранные граждане на территории Казахстана
не могут иметь в собственности земельные участки для целей огородничества,
садоводства и дачного строительства [п.4 ст.33 Указа Президента, имеющего
силу Закона, от 22 декабря 1995 г. "О земле" (далее Указ о земле")]. В связи
с этим, если после гражданина Республики Казахстан в пользу иностранных граждан
открывается наследство на земельные участки, предоставленные для указанных
целей, наследники не могут приобрести право собственности на них. В данном
случае потребуется оформление за ними других прав на земельные участки, предусмотренные
законодательством. В настоящее время это может быть право временного долгосрочного
землепользования, так как право постоянного землепользования предоставляется
только для определенных целей, предусмотренных законодательством. Считаем
также, что в указанных случаях, может быть применена норма, предусмотренная
п.1 ст.252 ГК. В соответствии с указанной статьей, если по основаниям, допускаемым
законодательными актами, в собственности лица оказалось имущество, которое
не может ему принадлежать в силу законодательных актов, это имущество должно
быть отчуждено собственником в течении одного года с момента возникновения
права собственности на данное имущество, если иные сроки не предусмотрены
законодательными актами. Исходя из изложенного, считаем, что, если наследники
желают использовать земельные участки для целей огородничества, садоводства
или дачного строительства, им необходимо переоформить право собственности
на землю на право временного долгосрочного безвозмездного землепользования.
При отчуждении в последующем указанных прав наследниками гражданам РК за последними
следует признать право собственности на приобретенный земельный участок. В
тех случаях, когда они принимают наследство с целью отчуждения указанного
права, на наш взгляд, они могут получить земельный участок в собственность
и в течение года заключить сделку об отчуждении права. При невыполнении наследниками
указанных требований ст.252 ГК, права могут быть отчуждены в принудительном
порядке или переоформлены во временное долгосрочное безвозмездное землепользование.
Возможность перехода по наследству права постоянного землепользования
иностранным субъектам в других случаях, например при открытии наследства на
имущество крестьянского хозяйства, решается с учетом следующих положений.
Пунктом 2 ст. 40 Указа "О земле" предусмотрено, что иностранным землепользователям
право постоянного землепользования не предоставляется. В соответствии с п.6
ст.37 Указа "О земле" право землепользования возникает на основе актов уполномоченных
государственных органов, гражданско-правовых сделок и иных оснований, предусмотренных
законодательством. В соответствии с п.1 ст.38 названного Указа предоставление
права землепользования осуществляется уполномоченными государственными органами,
выступающими от имени государства. Из изложенного следует, что иностранным
землепользователям право постоянного землепользования не может быть предоставлено
только государством. Если же происходит передача такого права в порядке наследования,
иностранные субъекты могут стать обладателями права постоянного землепользования.
Исходя из этого, если в имуществе крестьянского хозяйства открылось наследство
в пользу иностранного гражданина или юридического лица, право постоянного
землепользования может перейти к ним по наследству.
При нахождении в составе наследственной массы недвижимого имущества возможность
его наследования иностранными государствами должна определяться в соответствии
с законодательством места нахождения имущества, если международным договором
не установлено иное. В частности, в соответствии со ст. 33 Указа "О земле"
право частной собственности иностранных государств не может возникнуть на
территории РК. В соответствии с п.6 ст. 38 данного Указа на основании международного
договора иностранные государства могут приобрести на территории Республики
Казахстан право землепользования.
В связи с изложенным, при оформлении наследственных прав иностранных
субъектов (иностранные физические лица, юридические лица и государства) следует
иметь ввиду, что принцип национального режима в наследственных правоотношениях
применяется к ним за изъятиями, установленными законодательными актами. Такие
изъятия установлены, в частности, при определении состава имущества, которое
не может находиться в собственности или ином праве иностранных субъектов,
при решении вопросов о переводе за границу полученного в наследство имущества
и т.д.

1.2. Состав наследников

Состав наследников определяется по дате открытия наследства, которым
признается день смерти наследодателя, кроме случаев, указанных в п. 2 ст.
1042 ГК. В связи с этим наследниками признаются лица, находившиеся в живых
в день открытия наследства. Наследник, умерший на следующий день после открытия
наследства, входит в состав наследников и право на принятие наследства переходит
к его наследникам в силу наследственной трансмиссии. В тех случаях, когда
лица, наследующие один после другого, умерли в один день, наследование открывается
после каждого из них.
Наследниками по завещанию и по наследству признаются также граждане,
зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.
Если ребенок, зачатый при жизни наследодателя, умер после своего рождения,
прожив хотя бы одну минуту, он считается родившимся живым и должен быть включен
в состав наследников. Соответственно, на такого наследника должны быть оформлены
документы о рождении и смерти.
При рождении ребенка в результате искусственного оплодотворения наследственные
права ребенка должны определяться в соответствии со следующими положениями.
При проведении искусственного оплодотворения до момента открытия наследства
необходимо исходить из презумпции согласия умершего супруга. Указанная презумпция
может быть опровергнута заинтересованными лицами при представлении доказательств,
свидетельствующих об отсутствии согласия наследодателя на проведение искусственного
оплодотворения. При рождении ребенка в результате искусственного оплодотворения,
совершенного после открытия наследства, его также, на наш взгляд необходимо
включить в круг наследников при условии, если будет доказано наличие согласия
умершего на производство искусственного оплодотворения.
Гражданским кодексом устанавливается понятие недостойных наследников,
которые при установлении обстоятельств, предусмотренных ст. 1046 ГК, устраняются
от наследования. В соответствии с п. 1 указанной статьи устраняются от наследования
лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или кого либо из возможных
наследников или совершили покушение на их жизнь. Указанные обстоятельства
должны быть установлены только вступившим в силу приговором суда, поскольку
такие обстоятельства содержат признаки составов преступлений, предусмотренных
УК РК.
В соответствии с п.2 ст. 1046 ГК не имеют права наследовать ни по завещанию,
ни по закону также лица, которые умышленно препятствовали осуществлению наследодателем
последней воли и этим способствовали призванию их самих или близких им лиц
к наследованию либо увеличению причитающейся им доли наследства. Специального
состава преступления, охватывающего указанные действия недостойного наследника,
в УК РК нет. В связи с этим возникает вопрос, в рамках какого судопроизводства
должны быть установлены такие действия наследника. Наследник может чинить
препятствия наследодателю в выражении своей последней воли путем применения
к нему насилия, угрозы, ограничения физической свободы, путем нанесения телесных
повреждений, путем обмана и т. д. Указанные действия могут быть охвачены признаками
составов преступлений, предусмотренных УК. В частности, препятствия могут
быть созданы в результате причинения телесных повреждений или незаконного
лишения свободы. В связи с этим, если действия наследника (или бездействие)
подпадают под признаки одного из составов преступлений, предусмотренных УК,
они должны быть установлены в порядке уголовного судопроизводства. Если поведение
недостойного наследника не подпадает под признаки преступления, обстоятельства,
являющиеся основанием для признания наследника недостойным наследником, могут
быть установлены в порядке гражданского судопроизводства. В частности, если
препятствия в изъявлении последней воли наследодателя состояли в обмане (например,
сообщение о смерти предполагаемого наследника), такие обстоятельства устанавливаются
в гражданском судопроизводстве. В тех случаях, когда препятствия чинились
путем совершения административных правонарушений, которые рассматриваются
в административном порядке, обстоятельства, являющиеся основаниями для признания
наследника недостойным наследником, должны также устанавливаться в судебном
порядке.
Правила, предусмотренные статьей 1046 ГК, применяется также к завещательному
отказу и ко всем наследникам, в том числе и на имеющих право на обязательную
долю.

1.3. Состав наследства

Имущество умершего лица переходит к наследникам на условиях универсального
правопреемства. Наследство переходит как единое целое и в один тот же момент,
если из правил, установленных ГК, не вытекает иного. В частности, как единое
целое наследство переходит к наследникам по закону и к наследникам по завещанию,
если в нем не указан состав имущества, передаваемого каждому наследнику или
если наследником по завещанию является одно лицо. Если наследниками по завещанию
являются несколько лиц и в завещании указан состав имущества, передаваемого
каждому их них, наследство не может передаваться как единое целое, так как
имущественные права каждого наследника обособлены друг от друга. Однако в
указанных случаях возникает вопрос о переходе к наследникам обязанностей наследодателя.
В соответствии со ст. 1082 ГК наследники несут солидарную ответственность
перед кредиторами по долгам наследодателя. Солидарный характер ответственности
для них установлен независимо от унаследованной доли в имуществе наследодателя.
При удовлетворении требований кредиторов одним из наследников его отношения
с остальными наследниками строятся по принципу регрессных обязательств.
В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежащие наследодателю
на момент открытия наследства, существование которых не прекращается его смертью.
В п. 2 ст. 1041 ГК перечислены права, не входящие в состав наследства. Среди
них: права членства в организациях, являющихся юридическими лицами; право
на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью и т.д. При применении
указанных норм возникает ряд проблем. Рассмотрим некоторые из них.
Права членства в организациях, являющихся юридическими лицами, не входят
в состав наследства, если иное не установлено законодательными актами или
договором. Например, в соответствии с п. 2 ст. 18 Указа Президента, имеющего
силу Закона, от 2.05.95 г. "О хозяйственных товариществах" для полных товариществ
предусмотрено, что в случае смерти участника товарищества либо объявлении
его умершим правопреемник (наследник) может с согласия всех остальных участников
вступить в наследство. В товариществе с ограниченной ответственностью переход
доли умершего участника происходит без согласия участников, если учредительными
документами не предусмотрено, что переход такой доли допускается только с
согласия остальных участников товарищества. Следует иметь в виду, что права
наследников по отношению к юридическому лицу, членом которого являлся наследодатель,
необходимо разделить на две категории: первое - это право на членство в указанной
организации и второе - это право на получение доли имущества, причитающейся
наследодателю. В приведенных статьях Указа "О хозяйственных товариществах"
речь идет о переходе к наследникам права быть участником хозяйственного товарищества.
Право на долю переходит только после выдела такой доли в натуре или путем
денежной компенсации причитающейся наследодателю доли. До выдела такой доли
за наследниками признается только право требования такой доли. Редакция указанного
закона в определении наследственных прав наследников участника хозяйственного
товарищества не совсем удачна.
К правам, не входящим в состав наследства, отнесено также право на возмещение
вреда жизни или здоровью, право на получение алиментов, права на пенсии и
другие выплаты на основании законодательных актов о труде и социальном обеспечении.
При применении приведенных норм возникает вопрос о включении в состав наследства
указанных средств, причитающихся наследодателю, но не выплаченных ему при
его жизни. Считаем, что поскольку такие средства причитались наследодателю
при его жизни, но не получены им, они должны войти в состав наследства. Кроме
того, следует иметь в виду, что в связи с несвоевременностью выплаты указанных
средств, необходимых для проживания наследодателя, расходы на его содержание
могли нести другие лица, в том числе и наследники. При невключении таких средств
в состав наследства на стороне лиц, обязанных выплачивать их, на наш взгляд,
имеет место неосновательное обогащение.
Изменение пенсионной политики в Республике Казахстан также, на наш взгляд,
потребует внесения изменений в нормы наследственного права. В частности, в
соответствии со ст. 4 Закона РК от 20 июня 1997 г. "О пенсионном обеспечении
в Республике Казахстан" предусматриваются обязательные и добровольные пенсионные
взносы. Юридические лица, а также физические лица, занимающиеся предпринимательской
и иной деятельностью без образования юридического лица, согласно закону о
республиканском бюджете на соответствующий год отчисляют в Государственный
центр по выплате пенсий взносы от размера фонда оплаты труда. Кроме того,
работники в размере десяти процентов из дохода, выплачиваемого в виде оплаты
труда работника, делают отчисления в накопительные пенсионные фонды на индивидуальные
пенсионные счета. Остальные физические лица осуществляют уплату обязательных
пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды по ставке пенсионных взносов
в размере десяти процентов от дохода, принимаемого для исчисления пенсионных
взносов. В соответствии с п.1 ст.1 Закона "О пенсионном обеспечении" получатель
пенсионных выплат из накопительных пенсионных фондов пользуется всеми правами
вкладчика. В этой связи в соответствии с п.3 ст. 25 и подпунктом 3 п.1 ст.
28 указанного Закона пенсионные накопления получателя в случае его смерти
наследуются в установленном законодательством порядке и могут быть завещаны
наследодателем. В связи с изложенным, к правам на пенсии, указанным в подпункте
4 п. 2 ст. 1041 ГК как имущество, не входящее в состав наследства, должны
быть отнесены только выплаты, осуществляемые из Центра, в который отчисления
осуществляются не из размера дохода, а из фонда оплаты труда. Остальные средства
входят в состав наследства.
Личные неимущественные права, не связанные с имущественными, также не
входят в состав наследства. Указанные права не могут в силу неотделимости
от личности наследодателя принадлежать наследникам, но к ним в порядке, установленном
законодательством, переходит право на защиту таких прав. Указанные правомочия
наследников сроком не ограничиваются. В частности, право на защиту права авторства,
право на имя и право на защиту репутации автора осуществляется наследниками
бессрочно (ст.ст. 28, 30 Закона РК от 10 июня 1996 г. "Об авторском праве
и смежных правах").
Существуют также особенности наследования имущества, являющегося общей
совместной собственностью. Для открытия наследства на имущество участника
общей совместной собственности необходимо определение его доли и раздела имущества
либо выдела из него доли умершего в порядке, установленном ст. 218 ГК. В этом
случае наследство открывается на долю умершего участника в общем имуществе,
а при невозможности раздела имущества в натуре, в отношении стоимости доли.
При наличии нескольких наследников если имущество, входящее в состав наследства,
неделимо, допускается несколько вариантов определения наследственных прав
каждого из них. При переходе имущества одному из нескольких наследников остальным
таким наследником компенсируется стоимость их долей. При наличии между ними
разногласий о порядке определения наследственных прав, спор решается в судебном
порядке. Возможно установление в отношении такого имущества режима общей долевой
собственности. Если наследник не может иметь на имущество право собственности
или иное право, входящее в состав наследства, ему остальными наследниками
должна быть компенсирована доля. В тех случаях, когда в состав наследства
входят права требования и раздел их между наследниками не был произведен,
в отношении содолжника (содолжников) по одному обязательственному требованию
наследников следует признать солидарными кредиторами. После удовлетворения
требований наследников полученное имущество может быть распределено между
ними по общим правилам.
При определении прав участника общей совместной собственности в случае
смерти сособственника, являющегося участником хозяйственного товарищества
или членом иного юридического лица, возникает ряд вопросов. В частности, если
таким участником является один из супругов, следует иметь в виду, что на долю
умершего супруга в имуществе хозяйственного товарищества или иного юридического
лица после его выдела распространяется режим общей совместной собственности,
если иное не установлено брачным контрактом. Однако это не означает, что у
супруга умершего члена (участника) юридического лица есть приоритет перед
другими наследниками на членство в юридическом лице. Участники хозяйственного
товарищества и члены других юридических лиц не приобретают вещных прав на
имущество юридического лица. Такие права у них возникают только после выдела
доли. Поэтому режим общей совместной собственности устанавливается в отношении
такого имущества только после выдела доли в натуре или компенсации стоимости.
Доля пережившего супруга на такое имущество определяется только после выдела
доли. При этом, считаем, что при определении состава имущества, составляющего
долю пережившего супруга в общем имуществе, ему должен быть предоставлен приоритет.
Такой же принцип необходимо соблюдать в других случаях определения доли имущества
пережившего супруга в общем имуществе.

<< Пред. стр.

стр. 36
(общее количество: 38)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>