<< Пред. стр.

стр. 31
(общее количество: 180)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>

им иным образом.
Вместе с тем собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества,
если иное не предусмотрено законом или договором (ст.210 ГК РФ). В то же время
собственник имущества - в данном случае акционерное общество - несет риск
случайной гибели или случайного повреждения имущества, если иное не предусмотрено
законом или договором (ст.211 ГК РФ).
Все действия по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом
общество осуществляет для удовлетворения своих потребностей, достижения цели
предпринимательской деятельности - получения прибыли. Общество реализует предоставленные
ему законом права по своему усмотрению, за исключением случаев, когда законодательством
установлены определенные ограничения.
Например, согласно статье 60 ГК РФ, коммерческая организация не вправе
передавать имущество в безвозмездное пользование лицу, являющемуся ее учредителем,
участником, руководителем, членом ее органов управления или контроля. А согласно
статье 575 ГК РФ, не допускается в отношениях между коммерческими организациями
дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает пяти
установленных законом минимальных размеров оплаты труда.
В то же время общество обязано при осуществлении своих прав собственника
не нарушать права и законные интересы других физических и юридических лиц:
согласно статье 10 ГК РФ, не допускаются действия граждан и юридических лиц,
осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также
злоупотребление правом в иных формах. В частности, не допускается использование
гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление
доминирующим положением на рынке.
Будучи субъектом гражданских прав, акционерное общество вправе защищать
свои права в судебном порядке в качестве истца и обязано отвечать в предусмотренных
законодательством случаях за свои действия в суде. Согласно статье 11 ГК РФ,
защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд, арбитражный
суд или третейский суд в соответствии с подведомственностью дел, установленной
процессуальным законодательством.
В пункте 3 статьи 2 Закона воспроизводятся положения статьи 49 ГК РФ
применительно к акционерным обществам, согласно которой юридическое лицо может
иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным
в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов
организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести
гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности,
не запрещенных законом.
Однако отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального
разрешения (лицензии).
Вместе с тем пунктом 3 статьи 2 Закона в отношении акционерных обществ
вводятся определенные новации по сравнению с положением статьи 49 ГК РФ: если
условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным
видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью
как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения
(лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов
деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.
Перечень лицензируемых видов деятельности определен Постановлением Правительства
РФ от 24 декабря 1994 г. N 1418 "О лицензировании отдельных видов деятельности",
в котором указаны также органы, уполномоченные осуществлять лицензирование,
порядок оформления и выдачи лицензий. Что же касается лицензирования банковской,
страховой и инвестиционной деятельности, то оно регламентируется особым законодательством
(см. комментарий к п.2 ст.1 настоящей главы).
Руководящим работникам акционерных обществ важно знать, что, согласно
статье 173 ГК РФ, сделка, совершенная юридическим лицом, не имеющим лицензии
на занятие соответствующим видом деятельности, может быть признана судом недействительной
по иску этого юридического лица, его учредителя (участника) или государственного
органа, осуществляющего контроль или надзор за деятельностью юридического
лица, если доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была
знать о ее незаконности.
Законодательные санкции в отношении акционерных обществ, впрочем, так
же как и других юридических лиц, не имеющих лицензии на занятие определенными
видами деятельности, этим не исчерпываются. Согласно статье 61 ГК РФ, юридическое
лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае осуществления деятельности
без надлежащего разрешения (лицензии). Таким образом, деятельность акционерного
общества, не получившего лицензию в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами, является основанием для предъявления в арбитражный суд иска
о его ликвидации.
Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается
без ограничения срока, если иное не установлено его уставом (п.4 ст.2).
Государственная регистрация юридических лиц осуществляется в соответствии
со статьей 51 ГК РФ. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации
в органах юстиции в порядке, определяемом законом о регистрации юридических
лиц. Данные государственной регистрации, в том числе фирменное наименование
для коммерческих организаций, включаются в единый государственный реестр юридических
лиц, открытый для всеобщего ознакомления.
Нарушение установленного законом порядка образования юридического лица
или несоответствие его учредительных документов закону влечет отказ в государственной
регистрации юридического лица. Вместе с тем отказ в регистрации по мотивам
нецелесообразности создания юридического лица не допускается. Отказ от государственной
регистрации, а также уклонение от такой регистрации могут быть обжалованы
в суде.
Поскольку закон о регистрации юридических лиц еще не принят, то согласно
статье 8 Закона РФ "О введении в действие части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации", применяется действующий порядок их регистрации. То
есть применяется Положение "О регистрации субъектов предпринимательской деятельности",
утвержденное Указом Президента РФ от 8 июня 1994 г. N 1482 6.
Обязательным условием осуществления деятельности акционерного общества
является наличие хотя бы одного банковского счета. Согласно пункту 5 статьи
2 Закона, общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета
на территории Российской Федерации и за ее пределами. При этом общество вправе
открыть несколько счетов в различных банках: Указом Президента РФ от 21 марта
1995 г. N 291 было отменено действие пункта 2 Указа Президента РФ от 23 мая
1994 г. N 1006, разрешающего открытие расчетного счета только в одном банке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Закона общество должно иметь круглую
печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание
на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование
общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
Вместе с тем общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный
знак и другие средства визуальной идентификации. Порядок регистрации, использования
и правовой охраны товарных знаков установлен Законом РФ от 23 сентября 1992
г. "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования места происхождения
товаров"7.

3. Ответственность общества

Одним из основных признаков деятельности акционерного общества как юридического
лица является его ответственность по своим обязательствам. Согласно пункту
1 статьи 3 Закона и пункту 1 статьи 56 ГК РФ, общество несет ответственность
по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
При недостатке денежных средств у общества для погашения своих обязательств
взыскание может быть обращено не только на оборотные средства - сырье, полуфабрикаты,
другие различные материалы, но и на основные фонды - здания, сооружения, оборудование
и т.п. При этом состав имущества, его количество, стоимость определяются на
основе баланса общества, иных бухгалтерских документов.
Если же взыскание обращается на недвижимость общества, то принадлежность
данного объекта обществу подтверждается данными государственной регистрации
недвижимости, осуществленной в соответствии со статьей 131 ГК РФ. Что же касается
порядка обращения взыскания на имущество организаций, то он установлен Указом
Президента РФ от 14 февраля 1996 г. N 199 8.
В то же время, согласно пункту 2 статьи 3 Закона, общество не отвечает
по обязательствам своих акционеров. Это обстоятельство объясняется тем, что
общество является независимым от акционеров субъектом в части своих имущественных
прав, оно имеет обособленное от них имущество. По общему правилу, каждый субъект
гражданско-правовых отношений самостоятельно отвечает по своим обязательствам.
Это правило применимо и к отношениям между государством и акционерным
обществом. Согласно пункту 4 статьи 3 Закона, государство и его органы не
несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не
отвечает по обязательствам государства и его органов.

4. Наименование и место нахождения общества

Требования к акционерному обществу в части его идентификации по названию
и месту положения изложены в статье 4 Закона. В основном здесь воспроизведены
нормы, содержащиеся в статье 54 ГК РФ "Наименование и место нахождения юридического
лица".
Согласно пункту 1 статьи 4, общество имеет свое фирменное наименование,
которое должно содержать указание на его организационно-правовую форму и тип
(закрытое или открытое). Общество вправе иметь полное и сокращенное наименования
на русском языке, иностранных языках и языках народов Российской Федерации.
Общество, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном
правовыми актами Российской Федерации порядке, имеет исключительное право
на его использование.
Значит, в фирменном наименовании общества должно обязательно присутствовать
словосочетание "акционерное общество", например: Открытое акционерное общество
"Норильский никель". Что касается языка фирменного наименования общества,
то не следует забывать о том, что, согласно пункту 6 статьи 2 Закона, общество
должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование
на русском языке и указание на его место нахождения. Вопрос об использовании
наряду с русским и другого языка решается самим обществом.
Общество самостоятельно выбирает свое фирменное наименование, однако
при этом оно ограничено определенными правилами. Так, акционерное общество
не вправе использовать фирменное наименование, уже принадлежащее другому юридическому
лицу, имеющему, следовательно, право на его исключительное использование.
Согласно пункту 4 статьи 54 ГК РФ, лицо, неправомерно использующее чужое
зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя права
на фирменное наименование обязано прекратить его использование и возместить
причиненные убытки.
Такие убытки могут быть вызваны подрывом авторитета собственника фирменного
наименования недобросовестными действиями его конкурента, потерей покупателей,
сокращением в связи с этим доходов и т.д. Соответствующие иски в такихслучаях
рассматриваются арбитражными судами.
В статье 7 Закона "О банках и банковской деятельности" содержится требование
о том, чтобы в фирменном наименовании банков обязательно содержалось слово
"банк". В то же время юридические лица, не имеющие лицензии на осуществление
банковских операций, не вправе использовать слово "банк" в своем фирменном
наименовании. Действующими правовыми нормативными актами предусмотрены и другие
ограничения при выборе юридическими лицами своих фирменных наименований. Например,
Постановлением Верховного Совета РФ от 14 февраля 1992 г. "О порядке использования
наименований Россия, Российская Федерация и образованных на их основе слов
и словосочетаний в названиях организаций и других структур"9 предусмотрено,
что такие наименования могут использоваться только с согласия Правительства
РФ и в установленном им порядке.
Согласно пункту 2 статьи 4 Закона, место нахождения общества определяется
местом его государственной регистрации, но при условии, если в соответствии
с федеральными законами в уставе общества не предусмотрено другое. Определение
места нахождения общества имеет принципиальное значение при решении многих
правовых вопросов, связанных с его деятельностью, в частности при исполнении
взаимных обязательств общества с его деловыми партнерами, если место исполнения
обязательств не определено законом, иными правовыми актами или договорами
(ст.316 ГК РФ), при установлении места подсудности споров, в которых участвует
общество, и т.д.
Пункт 3 статьи 4 обязует общество иметь почтовый адрес, по которому с
ним осуществляется связь, и уведомлять органы государственной регистрации
юридических лиц о его изменении. Почтовый адрес общества обязательно фиксируется
в его учредительных документах. Что же касается несоблюдения обязанности сообщать
об изменении адреса органу регистрации юридических лиц, то, в частности, общество
будет не вправе ссылаться на неполучение почтовой корреспонденции, если она
была направлена по старому адресу и не поступила по новому.

5. Филиалы и представительства общества

В целях расширения территориального партнерства деятельности общества,
обеспечения возможности представлять его интересы за пределами своего места
нахождения оно вправе создавать представительства и филиалы. Такое право предоставляется
обществу согласно пункту 1 статьи 5 Закона: общество может создавать филиалы
и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением
требований настоящего Закона и иных федеральных законов.
Создание же обществом филиалов и открытие представительств за пределами
Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством
иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
В остальном Закон, пункты 2 - 6 статьи 5, в основном повторяет положения
статьи 55 ГК РФ. Филиалом общества является обособленное подразделение, расположенное
вне места его нахождения. Филиал осуществляет все функции общества, в том
числе функции представительства, или их часть.
В действительности филиалы часто осуществляют только часть функций общества,
содержание и объем которых определяются, как правило, теми задачами, которое
оно перед ними ставит. В основном это относится к обществам, осуществляющим
производственную деятельность. Например, филиал автомобильного завода производит
лишь некоторые агрегаты, детали, используемые при производстве автомобилей.
Что же касается представительских функций филиала, то они преимущественно
связаны с его производственной, хозяйственной и иной деятельностью. Он, в
частности, заключает от имени общества договоры на производствоим продукции,
ее реализацию, покупку сырья, материалов и т.д. Если же общество осуществляет
деятельность, подлежащую лицензированию, то филиал вправе заниматься ею в
границах, определенных лицензией, полученной обществом.
Представительством общества является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества
и осуществляющее их защиту. Представление интересов общества и их защита могут
быть самыми разными: статья 5 Закона никаких ограничений в этой части не делает.
Например реклама продукции общества, поиск и установление контактов с потенциальными
покупателями, иная маркетинговая деятельность; лоббирование интересов общества
в различных властных, коммерческих и иных структурах, реализация продукции
общества и т.п.
Что же касается производственной деятельности (оказания услуг), которая
является функцией общества, то представительство этим не занимается. Не исключено,
что функции представительства могут быть возложены на филиал общества, тем
более что, согласно пункту 2 статьи 5 Закона, филиал вправе осуществлять все
функции общества, в том числе и представительские.
У филиала и представительства имеется много общих признаков, определяющих
их статус во взаимоотношениях с обществом и ограничивающих их права в хозяйственном
обороте. Во-первых, филиалы и представительства создаются как обособленные
подразделения общества. Они имеют своих руководителей, обычно директоров,
назначаемых обществом и действующих на основе его доверенности (составленной
в соответствии со ст.185 ГК РФ).
Во-вторых, филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
а их полномочия в каждом отдельном случае определяются соответствующим Положением
о филиале (представительстве), разрабатываемым и утверждаемым обществом. Не
являясь юридическим лицом, филиал (представительство) осуществляет свою деятельность,
в том числе и заключение сделок, от имени общества. Поэтому ответственность
за действия филиала (представительства) несет общество и в тех случаях, когда
эти действия осуществлялись якобы не от имени общества.
В-третьих, общество наделяет филиал (представительство) необходимым для
его деятельности имуществом, которое остается собственностью общества. Это
имущество учитывается на балансе филиала (представительства) и на балансе
общества.
В соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона устав общества должен содержать
сведения о его филиалах и представительствах. Сообщения об изменениях в уставе
общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах,
представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном
порядке. Указанные изменения в уставе общества вступают в силу для третьих
лиц с момента уведомления.
Какие конкретно сведения о филиалах и представительствах должен содержать
устав, в Законе не сказано. Поэтому вопрос о содержании таких сведений решается
самим обществом. Вместе с тем очевидно, что устав не надо перерегистрировать
в соответствующем органе регистрации юридических лиц в связи с внесением в
него дополнений и изменений, связанных с созданием или ликвидацией филиалов
и представительств.
Следует, однако, помнить, что решения о создании филиалов и открытии
представительств, согласно статье 65 Закона, относятся к исключительной компетенции
совета директоров (наблюдательного совета) общества. Принятые этим органом
решения о создании филиалов и открытии представительств должны быть одобрены
общим собранием акционеров, к исключительной компетенции которого относится
внесение изменений и дополнений в устав общества (п. 1 и 2 ст.48 Закона).
Решение вопросов, отнесенных Законом к исключительной компетенции общего собрания
акционеров и совета директоров (наблюдательного совета), не может быть передано
ими другим органам управления общества.
Говоря о том, что изменения в уставе общества вступают в силу для третьих
лиц с момента уведомления органа регистрации юридических лиц о создании филиалов
и об открытии представительств, их ликвидации, реорганизации и т.п., следует
также иметь в виду, что это тот случай, о котором говорится в пункте 2 статьи
14 Закона. Согласно ему, в случаях, установленных настоящим Законом, изменения
и дополнения в уставе общества приобретают силу для третьих лиц с момента
уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических
лиц.

6. Дочерние и зависимые общества

Пунктом 1 статьи 6 Закона декларируется право акционерных обществ иметь
дочерние и зависимые общества с правом юридического лица на территории Российской
Федерации, созданные в соответствии с настоящим Федеральным Законом и иными
федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в
соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения
дочернего и зависимого общества, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации.
Данная редакция пункта 1 статьи 6 может стать основанием к пониманию
его таким образом, что акционерное общество имеет дочерние и зависимые общества,
которые созданы им самим. На самом деле это не так. Согласно пункту 1 статьи
105 и пункту 1 статьи 106 ГК РФ общества признаются дочерними и зависимыми
при определенных обстоятельствах, о которых будет сказано ниже. Поэтому есть
два пути приобретения акционерным обществом дочерних и зависимых обществ.
Первый путь - это создание таких обществ. Второй путь превращение уже
существующих хозяйственных обществ в дочерние и зависимые от данного акционерного
общества. Заметим, что по второму пути идет большинство акционерных обществ,
втягивающих до сих пор независимые хозяйственные общества в сферу своего влияния.
Создание дочерних и зависимых обществ, а также превращение в таковые
различных самостоятельных хозяйственных обществ осуществляются материнским
акционерным обществом в целях расширения своей предпринимательской деятельности,
сферы своего влияния, использования потенциала ранее независимых капиталов.

Дочернее общество
Согласно пункту 1 статьи 105 ГК РФ и пункту 2 статьи 6 Закона, хозяйственное
общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество
или товарищество имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом:
- в силу преобладающего участия в его капитале;
- в соответствии с заключенным между ними договором;
- либо иным (т.е. любым, не противоречащим законодательству) образом.
Общество может быть признано дочерним при наличии хотя бы одного из этих
признаков. Как видим, условия признания хозяйственного общества дочерним изложены
в самом общем виде, например, не указана минимальная величина капитала, которую
основное общество должно иметь в капитале дочернего. Нет и иных ограничений,
способных воспрепятствовать поглощению сильным акционерным обществом более
слабых хозяйственных обществ, если это не является прямым нарушением законодательства,
в частности уголовного.
Таким образом, положение какого-либо общества в качестве дочернего может
зависеть не только от строго формальных критериев. Каким, например, образом
можно выяснить, установить неформальные отношения, при которых одно общество
имеет возможность влиять на принятие решений другим обществом? Очень часто
это возможно выяснить только в судебном порядке, для того чтобы появилась
возможность использовать какие-либо правовые последствия фактической зависимости
одного общества от другого.
Дочернее хозяйственное общество, в том числе акционерное, не является
особой организационно-правовой формой. Им в принципе может стать любое хозяйственное
общество. Что же касается особенностей правового положения дочерних обществ,
то они определяются особыми взаимоотношениями с основными, контролирующими
обществами (товариществами), которые нередко называют также материнскими.
К таким особенностям относится возможность влияния основных обществ на действия
дочерних, а также их ответственности по долгам дочерних.
В пункте 3 статьи 6 Закона регламентируются некоторые положения, защищающие
весьма важные интересы дочернего общества. Во-первых, дочернее общество не
отвечает по долгам основного общества (товарищества). Во-вторых, основное
общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для
последнего указания только тогда, когда это право предусмотрено в договоре
с дочерним обществом или в уставе дочернего общества. Мало того, основное
общество, имеющее право давать дочернему обществу обязательные для последнего
указания отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним
во исполнение таких указаний (ст.322 ГК РФ).
Договор, в соответствии с которым акционерное, иное хозяйственное общество
признается дочерним, имеет для него весьма важное значение. Условия такого
договора подчиняют, так или иначе, деятельность дочернего общества интересам
основного. Поэтому дочернему обществу необходимо застраховать себя на случай,
если его интересы и интересы основного общества разойдутся.
Поэтому договор между основным и дочерним обществами должен последовательно
и четко излагать продекларированные в нем условия, взаимные обязательства,
интересы сторон, их ответственность, - излагать таким образом, чтобы в дальнейшем
исключить возможность вольного толкования договора. В этих целях при совместной
разработке условий договора необходимо строго руководствоваться положениями
глав 27 - 29 ГК РФ.
В пункте 3 статьи 6 особо рассматривается вопрос об ответственности основного
общества в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по его
вине. В этом случае основное общество несет субсидиарную ответственность (ст.399
ГК РФ) по долгам дочернего общества. Здесь же приводится условие, при котором
основное общество может быть признано виновным в банкротстве дочернего.
Основное общество считается виновным только в том случае, если оно использовало
свое право и (или) возможность давать обязательные для дочернего общества
указания в целях совершения дочерним обществом определенных действий, заведомо
зная, что вследствие этого наступит банкротство последнего.
Пунктом 3 статьи 6 акционерам дочернего общества предоставлено право
требовать возмещения основным обществом (товариществом) убытков, причиненных
по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного
общества (товарищества) только в случае, когда оно использовало имеющиеся
у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия,
заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.
По прочтении положений пункта 3 статьи 6 неизбежно возникают, в частности,
следующие вопросы.
1. Основное общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам,
заключенным последним во исполнение указаний основного общества. Однако такие
сделки могут оказаться убыточными исключительно по вине дочернего общества.
Почему же в таком случае основное общество должно нести солидарную ответственность
совместно с истинным виновником того, что сделка оказалась убыточной?
Как и в первом случае, может существовать множество причин, в силу которых
дочернее общество окажется банкротом, исполняя указания основного общества,
но последнее не знало, не могло знать, что эти указания приведут к банкротству
дочернего общества по вине последнего. В этом случае основное общество в принципе
не должно нести никакой материальной ответственности. Однако, согласно положениям
пункта 3 статьи 6, основное общество все же обязано нести ответственность.
В этой связи и возникает вопрос: не противоречат ли эти положения определения
вины нормам, приведенным в статье 401 ГК РФ?
Очевидно, что разработчики Закона об акционерных обществах в данном вопросе
вторглись в ту область хозяйственных отношений, которая уже регламентируется
соответствующими статьями ГК РФ, причем сделали это не совсем удачно. Такая
акция не могла не вызвать многочисленные судебные споры, впрочем, как и вследствие
установления солидарной ответственности основных обществ по сделкам дочерних,
если последние окажутся убыточными якобы по вине основных обществ.
Пытаясь исправить несоответствие указанных положений Закона об акционерных
обществах нормам, установленным ГК РФ, Пленум Верховного и Высшего Арбитражного
Судов РФ своим Постановлением от 2 апреля 1997 г. N 4/8 дал по этому вопросу
следующее разъяснение.
Судам следует иметь в виду, что, согласно статье 6 Закона об акционерных
обществах, ответственность основного общества по долгам дочернего общества
при несостоятельности последнего, а также в случаях причинения убытков дочернему
обществу может наступать лишь при наличии вины основного общества (ст.401
ГК РФ).
Таким образом, как и следовало ожидать, Верховный и Высший Арбитражный
Суды разъяснили, что понятие вины следует трактовать не применительно к пункту
3 статьи 6 Закона об акционерных обществах, а в более широком плане, основываясь
на положениях статьи 401 "Основания ответственности за нарушение обязательств"
ГК РФ.
Отсюда, в частности, следует, что основное общество может быть признано
виновным в банкротстве дочернего общества, если оно взяло на себя по отношению
к нему определенные обязательства, естественно, надлежащим образом письменно
оформленные.
2. Совершенно непонятно, почему именно акционеры, а не само дочернее
общество вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных
по его вине дочернему обществу, тем более что они не являются собственниками
имущества последнего. Очевидно, что и здесь допущена неточность, по существу,

<< Пред. стр.

стр. 31
(общее количество: 180)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>